Friday, May 29, 2020

Правительство поддержало изменения в закон о регистрации недвижимости

Правительство России поддержало изменения в закон «О государственной регистрации недвижимости». Власти планируют упростить процедуры государственного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость.

Поправки направлены на сокращение сроков госрегистрации договоров долевого участия (ДДУ) в новостройках, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. По его словам, ряд заявлений, не связанных с переходом и ограничением прав, можно будет подать через личный кабинет — без усиленной электронной подписи. Идентификацией личности займется портал госуслуг, пояснил глава кабмина.

«Еще одно важное новшество: для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей-инвалидов, инвалидов с детства первой группы, инвалидов первой и второй групп услуга вызова сотрудников Росреестра на дом станет бесплатной. Государство возьмет на себя эти расходы», — сказал Мишустин.

Согласно законопроекту, регистрация первого ДДУ составит семь дней, последующих — пять дней, до трех дней — если документы поданы в электронном виде. Соответствующие поправки планируется внести в Госдуму во втором квартале 2020 года.

«По многочисленным запросам граждан, купивших квартиры по договорам долевого участия, переходные положения законопроекта разрешат ситуации с государственным кадастровым учетом помещений в многоквартирных домах, когда такие многоквартирные дома сами на государственном кадастровом учете не стоят», — сказала заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

Также законопроект расширяет перечень заявителей, которые могут обратиться за получением услуг в сфере кадастрового учета и регистрации прав. Наследник сможет сразу подать заявление на снятие с кадастрового учета уже снесенного садового дома без проведения регистрации права собственности. Таким образом, ликвидирован правовой пробел в отношении объектов недвижимости, которые прекратили свое существование, но сведения о них содержатся в ЕГРН, пояснила Абрамченко.

Документ также позволит кадастровым инженерам подавать документы в Росреестр от имени заказчиков работ без оформления нотариальной доверенности. Это поможет снизить расходы граждан при заказе работы под ключ.

«Росреестром были обобщены все возникающие на практике вопросы граждан, организаций Стройкомплекса, кредитных организаций, профессиональных участников рынка — нотариусов, кадастровых инженеров, самих госрегистраторов прав и органов местного самоуправления — и фактически создан полноценный регуляторный ответ на поступающие запросы общества. Законопроект содержит несколько десятков изменений, которые серьезно упростят проведение учетно-регистрационных действий, а также конкретизируют механизмы получения государственных услуг в сфере обращения с недвижимостью», — заявила Абрамченко.

Управления Росреестра по Москве отметило рост онлайн-регистраций сделок с недвижимостью во время пандемии коронавирусной инфекции. Всего за первый квартал 2020 года ведомство приняло 76,7 тыс. заявлений в электронном виде на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет. Это в 1,2 раза больше (+23%), чем годом ранее за аналогичный период (62,5 тыс.).

Подробнее: https://realty.rbc.ru/news/5ec665ae9a7947b1f1121b4f


Контактная информация
+7 (495) 644-47-67
Основной офис: Москва, ул. Неверовского, 10, стр.3, БЦ "Crosswall", 2 этаж, офис 201.
5 минут пешком от м. "Парк Победы"
Пишите нам: info@zem-advokat.ru
https://zem-advokat.ru/news/the-government-supported-the-amendments-to-the-law-on-registration-of-real-estate-more-information-o/



from
https://zem-advokat.ru/news/the-government-supported-the-amendments-to-the-law-on-registration-of-real-estate-more-information-o/

Thursday, May 28, 2020

Договор аренды части объекта недвижимости можно будет зарегистрировать без представления технического плана

В Госдуму внесен правительственный законопроект, направленный на повышение качества и доступности государственной услуги по кадастровому учету и регистрации прав на недвижимое имущество. В частности, предусматривается возможность осуществления государственной регистрации договора аренды части земельного участка, здания, сооружения, помещения, машино-места без представления технического плана в отношении части такого здания или сооружения. На сегодня отсутствие технического плана к части арендуемой недвижимости является основанием к отказу регистрации договора аренды (ч. 2 ст. 44 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (далее – Закон № 218-ФЗ)). Предлагается осуществлять регистрацию договора аренды на такие объекты как обременения прав арендодателя соответствующего объекта недвижимости. 

Также в отдельных случаях при электронных обращениях в регистрационный орган предусматривается не применять электронную подпись. Например, в случае заявления о государственном кадастровом учете и государственной регистрации права собственности на объект индивидуального жилищного строительства, садовый дом или о внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенном объекте недвижимости. 

Планируется сократить сроки регистрации договоров участия в долевом строительстве, в частности, их зарегистрируют в регистрационном органе в течение пяти рабочих дней (а если подать через МФЦ – в течение семи дней) с момента регистрации первого договора, заключенного застройщиком с первым участником долевого строительства, и в течение трех дней, если документы будут представлены в электронном виде. 

Перечень лиц, по заявлениям которых осуществляется кадастровый учет или госрегистрация прав, может быть расширен. Соответствующие изменения предлагается внести в ст. 15 Закона № 218-ФЗ. Так, в случае прекращения существования здания, сооружения, помещений или машино-мест в них, объекта незавершенного строительства, единого недвижимого комплекса кадастровый учет и госрегистрацию прекращения их существования в случае отсутствия собственников (при ликвидации юрлица или смерти физлица и при отсутствии наследников) смогут осуществлять:

  • собственники земельного участка, на котором были расположены эти объекты;
  • органы госвласти субъекта РФ или местного самоуправления;
  • принявший наследство наследник физлица, которому принадлежали прекратившие свое существование объекты;
  • лицо, которому земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, предоставлен в пожизненное наследуемое владение или постоянное (бессрочное) пользование при кадастровом учете и регистрации прав на земельные участки, образованные в результате раздела таких земельных участков или в результате объединения с другими земельными участками;
  • собственник помещения в МКД при осуществлении госрегистрации доли в праве общей собственности или лица, уполномоченного общим собранием собственников помещений в МКД при кадастровом учете и госрегистрации прав на объекты недвижимости, являющиеся общим имуществом собственников.

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1376703/#ixzz6NiWFoYtp

Контактная информация
+7 (495) 644-47-67
Основной офис: Москва, ул. Неверовского, 10, стр.3, БЦ "Crosswall", 2 этаж, офис 201.
5 минут пешком от м. "Парк Победы"
Пишите нам: info@zem-advokat.ru
https://zem-advokat.ru/news/the-lease-part-of-the-property-can-be-registered-without-the-submission-of-the-technical-plan-/



from
https://zem-advokat.ru/news/the-lease-part-of-the-property-can-be-registered-without-the-submission-of-the-technical-plan-/

Wednesday, May 27, 2020

Право.ru: Новый закон об аренде: как выйти из сделки без согласия собственника - комментарий Дениса Литвинова

Госдума приняла «арендный» закон 22 мая. Документ наделяет арендатора правом одностороннего отказа от договора. Убытки из-за расторжения соглашения возмещать не нужно – только обеспечительный платеж, если он есть. Такую возможность получили субъекты малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших областей. При оценке закона эксперты расходятся во мнении. Одни юристы считают, что изменения уравновесят права участников оборота. Другие предупреждают, что арендаторы будут злоупотреблять своими правами, потому что закон не доработали. Кроме того, юрист сопоставил новую норму с уже действующими и развенчал представление о том, что крупному бизнесу «скидки» не добиться.

Государство в рамках борьбы с эпидемией приостановило работу немалой части бизнеса еще в марте. С 28 числа того же месяца президент ввел нерабочие оплачиваемые дни. Параллельно с этим главы регионов установили запрет на деятельность многих предпринимателей. Рестораны, кинотеатры, салоны красоты и не только несут убытки из-за вынужденного «простоя».  

Чтобы помочь бизнесу, 7 мая 2020 года правительство внесло законопроект, согласно которому арендаторы могут расторгать договор аренды без возмещения убытков (ст. 19 ФЗ от 1 апреля 2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»). Добросовестный арендатор мог отказаться от договора аренды без каких-либо компенсаций, а также мог требовать вернуть обеспечительный платеж. Право получили лица, чьи доходы после введения режима повышенной готовности упали на 50% и более. 

После опубликования законопроекта многие юристы выступили с критикой. «Такие изменения существенно меняют баланс интересов в арендных отношениях», – утверждает Валерий Лазебный, управляющий партнер Avelan. Ведь право на односторонний отказ не ограничено каким-либо сроком. Также у арендодателя нет возможности начать заранее поиск новых арендаторов, поскольку срок уведомления о расторжении договора не установлен. 

21 мая Госдума во втором чтении внесла правки в закон и приняла его, а 22 числа того же месяца передала его на рассмотрение Совету Федерации в новой редакции. 

Итоговый вариант 

В новой редакции право расторгнуть договор в одностороннем порядке есть только у субъектов малого и среднего предпринимательства. И только у тех, кто в наибольшей степени пострадал от коронавирусной инфекции (согласно перечню правительства, составленному по кодам ОКВЭД).
Право на расторжение возникнет только в случае, если арендодатель не снизит арендную плату контрагенту по его просьбе или откажет в ином изменении условий договора. На сколько цена должна быть снижена, в законе не уточняется. Соглашение должно быть заключено в течение 14 рабочих дней с момента обращения арендатора с таким требованием. Уменьшить размер арендных взносов можно на срок до года. Право на односторонний отказ возникает, если договор аренды был заключен до введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 

Также арендатор вправе отказаться от договора не позднее 1 октября 2020 года. Обеспечительный платеж при расторжении договора останется у арендодателя. А вот убытки, которые связаны с досрочным прекращением договора, с арендатора не взимаются.

Другие изменения предусмотрены для арендаторов государственного или муниципального имущества. В 2020 году арендодатель не вправе отказать в заключении дополнительного соглашения к договору аренды о продлении его действия на срок до одного года. Условия документа могут отличаться от прежних, если не ухудшают положение арендатора. Право есть у арендатора, который надлежащим образом исполнял свои обязательства. Денис Литвинов, управляющий партнер Содружество Земельных Юристов, считает, что арендатор может продлить срок договора и при наличии нарушений. «Из буквальной трактовки следует, что если на дату обращения арендатора собственник не располагает сведениями о нарушениях, то их выявление уже при рассмотрении заявления не может стать основанием отказать в продлении», – рассказывает эксперт. 

Кроме того, арендаторы государственных или муниципальных земельных участков вправе до 1 марта 2021 года обратиться с требованием об увеличении срока действия договора. Арендатор сам предлагает длительность периода, но больше срока действия договора нельзя. А если договор заключен более чем на три года, то максимальный срок пролонгации равен трем годам. 

Для этого должны быть соблюдены условия:

  • договор аренды заключен до принятия в 2020 году режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации;
  • на дату обращения срок действия договора не истек. К тому же в суд не было заявлено требование о расторжении договора;
  • нет сведений о неустранимых нарушениях, выявленных в рамках государственного земельного надзора.

Оценки экспертов

Юридическое сообщество разошлось в оценках ключевого нововведения – права арендатора получить «скидку», а в противном случае расторгнуть договор в одностороннем порядке. «Это стимул для переговоров между арендодателем и арендатором, – говорит Антон Демченко, адвокат коллегии Делькредере. – Если до этих изменений позиции арендодателя были сверхзащищенными, то теперь же поиск компромисса – это во многом оптимальный способ защиты». Эксперт убежден, что законопроект создает баланс интересов между сторонами. В интересах каждого договориться и не расторгать договор. Поскольку арендодателю трудно будет найти нового арендатора в условиях пандемии, он может снизить арендную плату нынешнему контрагенту и тем самым не потерять его.

Подобного мнения придерживается и Евгений Митин, начальник управления судебной практики Howard Russia: «Бизнес столкнулся с небывалым до сегодняшних дней вызовом, а подобные законопроекты помогают, спасают его от разорения». 

Но есть мнение, что арендаторы будут находиться в более выгодном положении. Об этом говорит Игорь Чумаченко, партнер   VEGAS LEX : «Очевидно, что эти нормы будут рычагом для арендаторов в переговорах с арендодателями. Споров будет много, этого не избежать, хотя законопроект и направлен на то, чтобы постараться их минимизировать». Коллегу поддерживает Литвинов. Он отмечает неопределенности закона и говорит о возможном злоупотреблении со стороны арендатора. Законодатель не ограничивает требования об уменьшении платежей. Если арендатор потребует снижения на 99% на год, а собственник не согласится, то после этого арендатор может отказаться от договора. «Этот отказ в дальнейшем будет практически невозможно оспорить в судебном порядке, ведь закон дает право на расторжение договора, если стороны не договорились о сумме»

Остается непонятным соотношение новых положений о снижении арендной платы с ранее существующими. П. 3 ст. 19 закона от 1 апреля 2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» уже разрешал арендатору требовать снижения арендной платы за 2020 год. Это право возникает из-за «невозможности использовать арендуемое имущество по назначению». «Причем Верховный суд в «коронавирусном» обзоре указал, что в случае недостижения согласия между сторонами сумму все равно надо уменьшать», – делится Александр Латыев, партнер INTELLECT. Также юрист опровергает мнение о том, что крупному бизнесу совсем нельзя добиться снижения арендной платы. По мнению эксперта, такие утверждения не совсем верны. Ведь изменить размер платежей по тому же п. 3 ст. 19 законодатель не запретил.

Еще арендодатель рискует остаться без каких-либо выплат от арендатора, если в договоре нет условия об обеспечительном платеже. Поэтому Латыев считает правильным предусмотреть в законе, что арендатор после отказа от договора обязан заплатить арендную плату за какой-то срок. Это поможет лучше защитить арендодателя от последствий одностороннего расторжения договора.

А есть мнение, что новеллы и вовсе не нужны. Ведь действующее законодательство позволяет изменять условия договора при обстоятельствах непреодолимой силы. Ранее о том, что вирус может быть признан форс-мажором, говорил премьер-министр Михаил Мишустин. Впрочем, актов по этому поводу правительство не принимало. Сергей Водолагин, управляющий партнер юридической фирмы Вестсайд, указывает на первостепенную роль судов в таких делах: «Думается, что если арендатор не может исполнять свои обязанности по договору, то только суд может определить в каждом конкретном случае, должен ли такой арендатор нести ответственность за нарушение. Или, наоборот, он должен быть освобожден от ответственности из-за наличия обстоятельств непреодолимой силы». 

Подробнее: https://pravo.ru/story/222041/?desc_autoload


Контактная информация
+7 (495) 644-47-67
Основной офис: Москва, ул. Неверовского, 10, стр.3, БЦ "Crosswall", 2 этаж, офис 201.
5 минут пешком от м. "Парк Победы"
Пишите нам: info@zem-advokat.ru
https://zem-advokat.ru/in-media/pravoy-new-rental-law-how-to-exit-the-transaction-without-the-consent-of-the-owner-review-of-denis-l/



from
https://zem-advokat.ru/in-media/pravoy-new-rental-law-how-to-exit-the-transaction-without-the-consent-of-the-owner-review-of-denis-l/

СЗЮ ВЫСТУПИЛО ПАРТНЕРОМ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ «ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ»

21-22 мая Российский фонд образовательных программ «Экономика и управление» провел онлайн конференцию, посвященную обзору нововведений в законодательстве в условиях пандемии в различных сферах права. 

В рамках конференции партнер СЗЮ Юлия Бузанова рассказала о порядке проведения федеральных и региональных проверок в сфере соблюдения требований земельного законодательства в условиях введенного режима. Юлия для правообладателей недвижимости в своем выступлении сделала акцент на том, за что могут оштрафовать,  какие меры им стоит предпринять для снятия рисков наложения штрафов, рассмотрев также практику их оспаривания. 

Павел Лобачев – ведущий юрист СЗЮ раскрыл сразу две особо обсуждаемые сейчас темы – арендные отношения и работа застройщиков в условиях пандемии. Павел поделился мнением о добросовестности в арендных отношениях тех или иных действий каждой из сторон, кроме того отметив последние изменения в отношении отсрочки и уменьшения платежей и права в одностороннем порядке отказаться от договора аренды. В части изменений в законодательстве в сфере строительства и ДДУ, Павел обозначил и прокомментировал меры поддержки строительной отрасли, реализацию строительных проектов в период пандемии и после ее окончания, а также меры ответственности застройщиков и дольщиков в текущих реалиях. 

 

Контактная информация
+7 (495) 644-47-67
Основной офис: Москва, ул. Неверовского, 10, стр.3, БЦ "Crosswall", 2 этаж, офис 201.
5 минут пешком от м. "Парк Победы"
Пишите нам: info@zem-advokat.ru
https://zem-advokat.ru/about/news/ssu-became-a-partner-of-the-online-conference-the-legal-implications-of-government-measures-to-preve/



from
https://zem-advokat.ru/about/news/ssu-became-a-partner-of-the-online-conference-the-legal-implications-of-government-measures-to-preve/

Адвокатская газета: Арендатор земли имеет право на автоматическое продление договора, заключенного до 1 марта 2015 г. - комментарий Павла Лобачева

Как пояснил Верховный Суд, земельное законодательство не запрещает возможность возобновления на неопределенный срок договоров аренды публичных земельных участков, при заключении которых не требовалось проведения торгов.

14 мая Верховный Суд вынес Определение № 310-ЭС19-25907 по спору о заключении договора аренды публичных земельных участков на новый срок в пользу арендатора, ранее использовавшего их по целевому назначению. 

Нижестоящие суды разошлись во мнениях по поводу права арендатора на заключение договора аренды на новый срок 

В декабре 2010 г. ООО «Тамбовмясопром» арендовало 14 земельных участков сельскохозяйственного назначения у Комитета по управлению имуществом Тамбовской области сроком на пять лет. По условиям договора арендатор обладал преимущественным правом на его продление на новый срок в отсутствие отказа собственника земли за месяц до окончания срока аренды. При продолжении использования арендатором участков земли договор аренды считался возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из сторон могла отказаться от договора, предупредив об этом другую за три месяца. Согласно п. 6.4 договора, если арендатор по истечении срока аренды желал заключить договор аренды на новый срок, ему следовало письменно уведомить об этом арендодателя не позднее чем за два месяца до истечения срока договора. 

В августе 2012 г. стороны заключили дополнительное соглашение к арендному договору, исключив из его предмета 9 участков земли. В следующем году общество было реорганизовано путем присоединения к ООО «Черкизово-свиноводство», к которому перешли права и обязанности арендатора по договору. После истечения срока аренды арендатор продолжил использование участков в отсутствие возражений со стороны арендодателя. 

В апреле 2018 г. арендатор обратился в Комитет с заявлением о предоставлении земельных участков в аренду на новый срок на основании подп. 31 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса, полагая, что действие арендного договора возобновилось на неопределенный срок в соответствии с п. 2 ст. 621 Гражданского кодекса. Тем не менее арендодатель отказался заключить договор аренды на новый срок под предлогом того, что общество обратилось с заявлением о заключении договора аренды земельных участков уже после прекращения действия договора от декабря 2010 г. 

В дальнейшем ООО «Черкизово-свиноводство» обжаловало отказ Комитета в арбитражном суде, который удовлетворил заявление общества и обязал арендодателя заключить договор аренды с животноводческой компанией на новый срок. Решение устояло в апелляции. Обе судебные инстанции сочли, что по истечении пятилетнего срока аренды ни одна из сторон не заявила о расторжении договора и арендатор продолжил использование участков без возражений арендодателя. Соответственно, действие арендного договора возобновилось на тех же условиях на неопределенный срок по правилам п. 2 ст. 621 ГК РФ. Кроме того, суды отметили, что арендодатель не представил доказательств, подтверждающих направление обществу уведомления о прекращении договора аренды. В свою очередь, подп. 31 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ предусматривает возможность предоставления в аренду без торгов земельного участка сельскохозяйственного назначения его арендатору, который использовал участок надлежащим образом. 

В дальнейшем окружной суд отменил эти судебные акты и отказал в удовлетворении требования общества. В частности, кассационный суд отметил, что из буквального толкования положений ст. 39.6 ЗК РФ, введенной в действие с 1 марта 2015 г., следует, что земельное законодательство не предусматривает автоматической пролонгации договора аренды земельного участка. Поскольку земельное законодательство имеет приоритет над гражданским, с вышеуказанной даты положения ст. 621 ГК РФ не применяются к отношениям, регламентируемым земельным законодательством. Поскольку общество обратилось с заявлением о заключении договора аренды земельных участков в апреле 2018 г. (то есть после прекращения действия ранее заключенного договора аренды), Комитет правомерно отказал в заключении договора аренды на новый срок без проведения торгов.

В кассационной жалобе в Верховный Суд общество сослалось на нарушение судом округа норм материального и процессуального права. 

ВС РФ встал на защиту арендатора 

После изучения материалов дела № А64-6041/2018 Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ отметила, что земельное законодательство не запрещает возможность возобновления на неопределенный срок договоров аренды публичных земельных участков, при заключении которых не требовалось проведения торгов по правилам п. 2 ст. 621 ГК РФ. Исходя из п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ № 73 от 17 ноября 2011 г., договор аренды государственного или муниципального имущества может быть возобновлен на неопределенный срок в порядке, предусмотренном вышеуказанной нормой ГК РФ, если последний был заключен до вступления в силу закона, требующего обязательного проведения торгов для заключения договора аренды (ст. 422 ГК РФ). 

«Положениями Земельного кодекса РФ в редакции, действующей с 1 марта 2015 г., прямо не исключено применение положений п. 2 ст. 621 ГК РФ к договору аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, правомерно заключенному без проведения торгов, в случае когда арендатор имеет право на заключение нового договора аренды без проведения торгов», – отмечено в определении Суда. В связи с этим ВС пояснил, что, если после 1 марта 2015 г. арендатор продолжил пользование земельным участком, предоставленным в аренду до вышеуказанной даты, по истечении срока договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. 

Верховный Суд добавил, что к продлению таких договоров не применяется общее правило, предусмотренное в п. 1 ст. 39.6 ЗК РФ. Поскольку по истечении пятилетнего срока договора аренды от декабря 2010 г. ни одна из сторон не заявила о его расторжении и общество продолжило использование участков без возражений со стороны арендодателя, суды первой и апелляционной инстанций обоснованно сочли, что действие данного договора возобновилось на тех же условиях на неопределенный срок по правилам п. 2 ст. 621 ГК РФ. Таким образом, общество, обратившись в период действия вышеуказанного договора к арендодателю с заявлением о заключении договора аренды участков на новый срок, вправе требовать предоставления ему в аренду спорных земельных участков на новый срок как надлежащему арендатору по правилам подп. 31 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ. В связи с этим Верховный Суд отменил постановление окружного суда и оставил в силе судебные акты первой и второй инстанций.

Эксперты «АГ» поддержали выводы Суда

Ведущий юрист Содружества земельных юристов Павел Лобачев полагает, что определение содержит очень важные выводы, которые должны существенно повлиять на правоприменительную практику. «Как следует из фактических обстоятельств дела, истец выполнил все условия, дающие ему право на заключение договора аренды земельных участков без торгов. Единственным спорным моментом оказалась дата обращения арендатора за предоставлением ему участков. По норме закона, оно должно быть сделано в период действия ранее заключенного договора аренды, истец же обратился в Комитет уже после истечения срока аренды, который был прописан в договоре – но, по его мнению, договор аренды является действующим, так как он был продлен на неопределенный срок на основании п. 2 ст. 621 ГК РФ», – отметил он.

По словам эксперта, окружной суд ограничительно истолковал положения ст. 39.6 Земельного кодекса: после вступления в силу данной нормы договор аренды участков мог быть заключен только в рамках торгов. «Верховный Суд же применил телеологическое толкование нормы. По сути, его позиция сводится к тому, что если лицо имеет право на заключение договора аренды без торгов по ст. 39.6 Земельного кодекса РФ, то он может быть продлен и по п. 2 ст. 621 ГК РФ», – пояснил он.

Юрист убежден, что такой подход является взвешенным и справедливым – поскольку оборот земли регулируется во многом гражданским законодательством, а при отсутствии прямых запретов нет оснований для ограничения его применения, в том числе и в данном случае. «Высказанная Верховным Судом позиция не противоречит цели положений Земельного кодекса, регулирующих случаи предоставления участков без торгов. С точки зрения необходимости соблюдения принципов баланса частных и публичных интересов, наиболее эффективного использования земельных участков не должно иметь значения, в какой форме (по заявлению лица или же без такового – по п. 2 ст. 621 ГК РФ) лицо выразило волю на предоставление ему в аренду земельного участка без торгов. В связи с этим остается надеяться, что изложенная ВС РФ в настоящем деле позиция найдет отклик в правоприменительной практике», – подытожил Павел Лобачев.

Юрист практики по недвижимости и инвестициям АБ «Качкин и Партнеры» Людмила Степанова полагает, что в рассматриваемом определении ВС РФ затронуты две основные проблемы. «Первая из них – это возможность возобновления на неопределенный срок договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, по правилам п. 2 ст. 621 ГК РФ. Данный вопрос имеет определенную историю развития», – отметила она.

По словам эксперта, в п. 1 Постановления Пленума ВАС № 73 подтверждена возможность возобновления договора аренды на неопределенный срок, если он был заключен до вступления в силу закона, требующего обязательного проведения торгов для заключения договора аренды. «Позднее в ЗК РФ были внесены изменения (вступили в силу 1 марта 2015 г.), которыми было прямо закреплено, что арендатор земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды участка. Одновременно было предусмотрено, что арендатор имеет право на заключение нового договора аренды участков без проведения торгов при одновременном соблюдении ряда условий (участок был предоставлен в аренду без проведения торгов, на момент заключения нового договора аренды имеются основания для предоставления участка без торгов, подача заявления о заключении нового договора до дня истечения срока действия ранее заключенного договора и т.д.). На основании вышеуказанных изменений в некоторых случаях суды стали делать вывод о том, что ЗК РФ не предусматривает возможность возобновления на неопределенный срок договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, по правилам п. 2 ст. 621 ГК РФ», – пояснила Людмила Степанова.

ВС, как отметила эксперт, пришел к обратному выводу о том, что положения ЗК РФ с 1 марта 2015 г. не исключают применение положений п. 2 ст. 621 ГК РФ к договору аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, правомерно заключенному без проведения торгов, в случае когда арендатор имеет право на заключение нового договора аренды без проведения торгов.

«В том случае, когда арендатор имеет право на заключение нового договора аренды без проведения торгов (т.е. соблюдены все предусмотренные для этого ЗК РФ условия и речь не идет об обходе процедуры торгов), какие-либо основания для ограничения возможности возобновления на неопределенный срок договоров аренды отсутствуют. Если же по новым правилам договор аренды может быть заключен только на торгах, то его возобновление на неопределенный срок, заключение на новый срок без торгов, исходя из действующего регулирования ЗК РФ, будет невозможным», – отметила Людмила Степанова.

По словам юриста, второй рассмотренной проблемой является возможность предъявления публичному субъекту требования о заключении договора аренды участка, находящегося в государственной (муниципальной) собственности, на новый срок по льготным правилам ЗК РФ (без торгов) в условиях, когда ранее заключенный договор был возобновлен на неопределенный срок по правилам п. 2 ст. 621 ГК РФ. «В анализируемом определении ВС РФ дан положительный ответ на данный вопрос. Такая позиция позволяет арендатору “вернуться” к срочному договору аренды, исключив риски немотивированного отказа арендодателя от договора за 3 месяца. Вместе с тем указанный вывод является дискуссионным, поскольку строго формально правила о заключении договора аренды на новый срок применяются к срочным договорам аренды, а не к заключенным на неопределенный срок», – убеждена Людмила Степанова.

Подробнее: https://www.advgazeta.ru/novosti/arendator-zemli-imeet-pravo-na-avtomaticheskoe-prodlenie-dogovora-z...

Контактная информация
+7 (495) 644-47-67
Основной офис: Москва, ул. Неверовского, 10, стр.3, БЦ "Crosswall", 2 этаж, офис 201.
5 минут пешком от м. "Парк Победы"
Пишите нам: info@zem-advokat.ru
https://zem-advokat.ru/in-media/law-newspaper-lessee-of-land-has-the-right-to-automatic-renewal-of-the-contract-until-march-1-2015-r/



from
https://zem-advokat.ru/in-media/law-newspaper-lessee-of-land-has-the-right-to-automatic-renewal-of-the-contract-until-march-1-2015-r/

Friday, May 22, 2020

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, регулирующий арендные отношения в период пандемии

Госдума приняла во третьем чтении законопроект, регулирующий арендные отношения в период пандемии. В нем говорится, что уменьшить плату могут просить те, кто использует недвижимость в пострадавшей сфере экономики и кто заключил договор до введения режима повышенной готовности. Если договориться о снижении платы не получилось, то арендатор может отказаться от договора, а обеспечительный платеж остается у арендодателя. 

Изначально планировалось дать всем арендаторам, доход которых снизился более чем на 50%, право отказаться от договора без санкций и требовать возврата обеспечительного платежа. В окончательной версии законопроекта указано, что малые и средние предприниматели из пострадавших отраслей могут требовать уменьшения аренды на срок до года, если соблюдены два условия. Первое — арендатор использует недвижимость в целях осуществления деятельности в пострадавшей отрасли. Второе — договор был заключен до введения режима повышенной готовности. 

Если стороны договора аренды не договорились об уменьшении платы в течение двух недель, то арендатор может отказаться от договора не позднее 1 октября этого года. Обеспечительный платеж остается у арендодателя. При этом он лишается права требовать возмещения убытков, связанных с прекращением договора аренды. 

Подробнее:Zakon.ru

Контактная информация
+7 (495) 644-47-67
Основной офис: Москва, ул. Неверовского, 10, стр.3, БЦ "Crosswall", 2 этаж, офис 201.
5 минут пешком от м. "Парк Победы"
Пишите нам: info@zem-advokat.ru
https://zem-advokat.ru/news/the-state-duma-adopted-in-third-reading-a-bill-regulating-rental-relations-in-the-period-of-the-pand/



from
https://zem-advokat.ru/news/the-state-duma-adopted-in-third-reading-a-bill-regulating-rental-relations-in-the-period-of-the-pand/

Вести FM: Нюансы «соседских прав» - комментарий Дениса Литвинова

В Курортном районе Санкт-Петербурга остановлено строительство нескольких корпусов многоэтажного жилого комплекса. 4 жителя соседнего поселка пожаловались на оскудение их колодцев. На некоторых участках вода вообще пропала, на других ее уровень резко снизился. Собственники считают, что это произошло из-за возведения по соседству жилого комплекса. Через суд они сумели добиться запрета на строительство. И это при том, что многоэтажки почти готовы. Сейчас Госстройнадзор пытается обжаловать решение об остановке стройки в вышестоящем суде. Многие квартиры уже проданы. То есть с одной стороны – интересы 4 семей из частного сектора, а с другой – сотен дольщиков. Но дело не в количестве заинтересованных лиц. По закону права собственников могут быть ограничены в строго определенных случаях. К примеру, при строительстве дорог, когда участки выкупают для госнужд. Возведение жилья в этот перечень не входит, поясняет управляющий партнер Содружества земельных юристов Денис Литвинов. 

ЛИТВИНОВ: Нельзя говорить о том, что права нескольких собственников (в данном случае права на полноценное водоснабжение) могут быть ущемлены в пользу большего количества жильцов этого дома. Здесь все просто. Если страдают финансовые интересы дольщиков – возмещать должен застройщик. Если застройщик получил разрешение на строительство от местного Стройнадзора (и не знал, что там строить нельзя) – значит финансовую ответственность нужно перекладывать на местные органы Стройнадзора. 

Конечно, в спор о воде часто бывает вовлечено ограниченное количество собственников (в отличие от ситуации в Санкт-Петербурге). Как правило, конфликт возникает между владельцами соседних участков. Сейчас в Госдуме рассматриваются поправки в Гражданский кодекс. Они как раз касаются «соседских прав». Предлагается запретить сооружать колодцы, которые затруднят поступление воды на другом участке. С другой стороны, странно запрещать кому-то сделать у себя колодец или скважину – точно такую же, как у соседа, – только потому, что у того станет меньше воды. Права на воду должны быть равны у всех, и тот, кто сделал себе водопровод раньше, едва ли может иметь некие преимущества. Хотя пока, отмечает Денис Литвинов, дела о колодцах и скважинах в судах рассматривают нечасто. 

ЛИТВИНОВ: Подавляющее большинство споров – по границам. И за эти сантиметры дачники иногда бьются в судах годами. Это самая большая категория дел на протяжении 10 – 15 лет. 

“Соседские права”, которые теперь предлагается закрепить законодательно, включают в себя много пунктов. Нельзя проводить канализацию, если это приведет к загрязнению соседнего участка. Собственнику запрещено строить дом, если он каким-то образом ухудшает ситуацию у соседей, скажем, серьезно затеняет участок. Без согласия соседей нельзя делать глухой забор. 

Но и согласие соседей – дело непостоянное. Сменится хозяин, например, и не будет никакого согласия. Не допускается поднимать участок привозной землёй, если в итоге вся талая вода потечет к соседям. Нельзя делать скос крыши того же сарая в сторону соседей, чтобы весь снег с нее валился на чужой участок. Более того, нельзя даже жарить шашлыки, если это нарушает нормативы для окружающей среды. Здесь, правда, возможно недопонимание, опасаются эксперты. “Действительно, как определить допустимый уровень гари или громкости на природе?”, – говорит председатель московской коллегии адвокатов «Скрипка, Леонов и партнёры» Игорь Скрипка. 

СКРИПКА: Если жарят шашлыки и дым летит на участок, здесь определить границы крайне сложно. У нас для этого существуют правоохранительные органы, но если сотрудник полиции появится спустя 3 – 4 часа, когда дым развеялся, он объективно не сможет оценить, что происходило в тот момент. 

С другой стороны, в законопроекте о “соседских правах” говорится о так называемых разумных ограничениях. Собственник должен терпеть исходящие с соседнего участка запахи, дым, копоть и шум, если это оказывает влияние, которое не превышает установленных нормативов. А если таких норматив не существует, то предлагается руководствоваться «обычаем». Хотя и тут возможны разногласия. Добавлю, что окончательного варианта поправок пока нет.

Подробнее: https://radiovesti.ru/brand/61178/episode/2392802/

Контактная информация
+7 (495) 644-47-67
Основной офис: Москва, ул. Неверовского, 10, стр.3, БЦ "Crosswall", 2 этаж, офис 201.
5 минут пешком от м. "Парк Победы"
Пишите нам: info@zem-advokat.ru
https://zem-advokat.ru/in-media/vesti-fm-the-nuances-of-neighboring-rights-review-of-denis-litvinov/



from
https://zem-advokat.ru/in-media/vesti-fm-the-nuances-of-neighboring-rights-review-of-denis-litvinov/

Monday, May 18, 2020

Вести FM: Дачный передел: что изменилось в новых правилах застройки СНТ - комментарий Дениса Литвинова

Дачные участки теперь могут быть совсем маленькими – от 4 соток. В России вступил в силу новый Свод правил застройки садовых товариществ. Можно ли теперь разделить свою земли и продать ее по частям? Или заставить соседа отодвинуть подальше от общей границы туалет или компостную яму? В новых правилах разбирался обозреватель «Вестей ФМ».  

Дачные кооперативы и СНТ давно уравняли в правах. Сейчас это – товарищества собственников недвижимости. Застройку таких участков регулирует обновленный Свод правил. Минимальная площадь садового земельного участка теперь – 4 сотки. Раньше для дач был норматив 6 соток. Бывших СНТ это практически не касается. В них и так иногда давали совсем маленькие участки (по 5 соток, а то и меньше). Разделить их невозможно и сейчас. Другое дело – бывшие дачные кооперативы. Как правило, они находятся в хороших местах. Земля там стоит миллионы. И теперь владелец, к примеру, 20 соток может спокойно разделить свою землю на 5 частей. И распорядиться ими по своему усмотрению, отмечает адвокат Светлана Жмурко. 

ЖМУРКО: Участок можно разделить, чтобы продать его часть. То есть нужно сначала разделить, а потом поставить на кадастровый учет 2 участка. Тогда можно участок продать. Раньше такие мелкие участки было невозможно сформировать, так как существует определенный минимальный размер. Меньше просто нельзя поставить на кадастровый учет и зарегистрировать право на такой участок. Просто будет отказ. 

Не исключено, что продать землю по частям в определенных случаях будет проще – легче найти покупателя. Хотя эксперты пока не могут спрогнозировать реакцию рынка. Все будет зависеть от количества таких предложений. И, естественно, от спроса на такие участки. 4 сотки вблизи Москвы, в стародачном месте, вполне сгодятся под таунхаус. Хотя застроить весь такой участок жильем нельзя. В правилах говорится, что под строения нужно отводить не более 30% территории. Правда, возникает вопрос: а кто все это будет контролировать? У местных властей ни сил, ни средств на это нет, полагает управляющий партнер «Содружества земельных юристов», адвокат Денис Литвинов. Если, конечно, не помогут соседи. 

ЛИТВИНОВ: Для того чтобы проверить, установить факт того, что это нарушение как-то влияет на общественные отношения, нужна очень плотная работа муниципального земельного надзора. Я думаю, в обозримом будущем это нереально. Поэтому остается только гражданско-правовая ответственность. Плюс соседские споры, в которых и может быть выявлено это нарушение. 

Специально для учета интереса соседей в новых правилах появилось жесткое требование: туалет, септик и площадка для компоста должны быть расположены не ближе 2 метров от границ участка. Однако относится ли эта норма к тому, что было построено ранее? Скорее всего, нет, говорит Светлана Жмурко. 

ЖМУРКО: Любые законы, если нет специального указания, не имеют обратной силы. Поэтому новые нормы начинают действовать с момента, когда они были утверждены. Если изменились какие-то нормативы, то только начиная с этого времени и требуется соблюдение этих нормативов. 

С другой стороны, если чрезмерная близость соседского туалета доставляет владельцу участка неудобства, он может попросить передвинуть это строение. А если сосед не пойдет навстречу, отмечает Светлана Жмурко, хозяин вправе обратиться в суд. 

ЖМУРКО: В суде, скорее всего, потребуется проведение экспертизы, которая будет устанавливать, на каком расстоянии находится этот туалет. Второй вопрос – нарушает ли эта постройка, такое ее близкое расположение от границ участка, права соседа, который обратился в суд.  

При рассмотрение подобных дел суд наверняка будет руководствоваться действующими нормами, полагает адвокат Денис Литвинов. Хотя, конечно, просто ссылки на нарушение Свода правил застройки будет недостаточно. 

ЛИТВИНОВ: Спор будет рассматриваться, исходя из тех норм, которые установлены сейчас. То есть будет учитываться текущее (установленное новым сводом правил) минимальное расстояние. Но при этом подающий иск собственник соседнего участка (которому мешает этот септик) должен еще доказать, чем именно этот септик мешает. Ведь, может быть, вопрос – в сантиметрах. Скажем, не 2 метра, а 1,50 или 1,70. И, конечно, суд будет исходить из фактических обстоятельств. Проверять, а можно ли этот септик сохранить.  

В Своде правил есть и другие изменения. Так, раньше от садоводов требовали обязательно ставить заборы друг от друга высотой полтора метра. Причем не сплошные, а сетчатые. Теперь без забора можно обойтись. Или, наоборот, по согласованию с соседями построить глухое ограждение. 

Кроме того, по новым правилам земли общего пользования, то есть дороги, проезды, парковки, детские площадки и места для мусорных контейнеров, должны занимать не менее 20% от общей территории товарищества. Но перекраивать уже существующие поселки не надо. Такие требования касаются только вновь создаваемых объединений. 

Подробнее: https://radiovesti.ru/brand/61178/episode/2391025/

Контактная информация
+7 (495) 644-47-67
Основной офис: Москва, ул. Неверовского, 10, стр.3, БЦ "Crosswall", 2 этаж, офис 201.
5 минут пешком от м. "Парк Победы"
Пишите нам: info@zem-advokat.ru
https://zem-advokat.ru/in-media/vesti-fm-country-redistribution-what-has-changed-in-the-new-rules-of-building-of-snt-review-of-denis/



from
https://zem-advokat.ru/in-media/vesti-fm-country-redistribution-what-has-changed-in-the-new-rules-of-building-of-snt-review-of-denis/

Thursday, May 14, 2020

АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ПРАВОВОЙ ОБЗОР ДЛЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ. ВЕРСИЯ 2.0

Прошло всего чуть больше месяца с первого обзора СЗЮ нововведений в законодательстве по земле и недвижимости, но с учетом количества «антикризисного» нормотворчества за этот период – многое поменялось. 

Для участников рынка недвижимости и строительства и всех неравнодушных - команда СЗЮ актуализировала обзор, собрав все актуальные covid- новости, законы и прогнозы в прикрепленном файле.   

Мы по-прежнему на связи с вами и верим, что осталось совсем немного до начала возвращения к привычной жизни! 

Здоровья вам и близким! 

Координатор работы над материалом - Павел Лобачев, ведущий юрист.  

Материал подготовлен:   

Ксения Ульянова - старший юрист;
Юрий Водопьянов - юрист;
Татьяна Граблина - юрист;
Татьяна Гурьева - младший юрист;
Светлана Степукова - помощник юриста.
 

Контактная информация
+7 (495) 644-47-67
Основной офис: Москва, ул. Неверовского, 10, стр.3, БЦ "Crosswall", 2 этаж, офис 201.
5 минут пешком от м. "Парк Победы"
Пишите нам: info@zem-advokat.ru
https://zem-advokat.ru/about/news/antiseptic-legal-review-for-owners-of-real-estate-version-2-0/



from
https://zem-advokat.ru/about/news/antiseptic-legal-review-for-owners-of-real-estate-version-2-0/

Право.ru: Персональные данные в исках: где найти или как без них обойтись - комментарий Юлии Бузановой

Согласно ГПК, с 30 марта организации обязаны указывать по выбору ИНН, СНИЛС, паспортные данные ответчика-физлица. Но где брать нужные сведения и что делать, если у истца их нет, закон не говорит. 
Юристы считают, что ведомства должны разработать сервис для получения персональных данных. Но иски надо подавать уже сейчас, а отсутствие информации грозит праву на судебную защиту. Какие есть выходы из ситуации и какие риски, порассуждали эксперты.

В 2019 году изменилось процессуальное законодательство. Появились кассационные суды общей юрисдикции, правила о судебных представителях и многое другое. В числе прочего в ГПК закрепили, что в исковом заявлении надо указать любой из идентификаторов граждан-ответчиков: ИНН, СНИЛС, паспортные данные и прочее. Делать это обязательно. Исключение сделано только для граждан-истцов, которые не знают таких данных (ч. 3 п. 1 ст. 131 ГПК). 

Позже законодатель решил, что с 28 октября до 30 марта 2020 года исполнять эту обязанность не нужно.
Но сейчас правило действует. А вопрос – откуда брать персональные данные организациям и что делать, если их нет, – остается открытым. Ведь порядок получения необходимой информации до сих пор не прописали. 

Сложности и советы 

«Насколько я понимаю, дополнительные требования были введены по просьбе судебных приставов, чтобы упростить им идентификацию должников», – рассказывает Андрей Панов, партнер Allen & Overy . Эксперт придерживается мнения, что это начинание правильное. Все чаще говорят об историях, когда приставы взыскивают деньги со стороннего человека. Вряд ли такие ошибки теперь канут в Лету, но хочется верить, что их станет меньше. 

Но компании столкнулись с тем, что суды перестали принимать иски к рассмотрению без идентификаторов, рассказывает Михаил Степкин, старший юрист Надмитов, Иванов и партнеры. У него не вызывает сомнений, что необходим четкий механизм получения персональных данных об ответчике-физлице или хотя бы разъяснение ВС. Сейчас это мешает реализации права на судебную защиту.  

«Данные физлиц скрываются под целой серией законов. Это и ФЗ «О персональных данных», Трудовой кодекс, Налоговый кодекс в части соблюдения налоговой тайны, ФЗ «О банковской деятельности» в части соблюдения банковской тайны и прочее», – объясняет Артём Денисов, управляющий партнёр юридической компании «Генезис». Эксперт убежден, что ФНС, ФМС или МВД должны разработать сервис для получения идентификаторов. «Это позволит частично решить проблему с использованием так называемых черных баз различных ведомственных структур с персональными данными должника, которые предлагаются на рынке», – резюмирует юрист. Вероятно, в сложившейся ситуации повысится роль адвокатов, ведь на основании адвокатского запроса ФНС и ПФР могут предоставить информацию о гражданине. «Остается только указывать любые другие цифры в качестве ИНН, а уже после принятия иска к производству ходатайствовать об истребовании информации. Есть вероятность, что многие будут поступать именно так», – считает Мария Сучкова, юрист фирмы Интеллектуальный капитал. Истцу это ничем не грозит, думает партнер Global Law Евгений Мацак: «Ведь истец может просто ошибиться в ИНН ответчика, это не наказуемо».

Риски и перспективы 

Но неприятности возможны, считает Роман Речкин, партнер юрфирмы INTELLECT. Он предупреждает о последствиях указания недостоверных паспортных и иных данных. «Возникает реальный риск того, что вымышленный ИНН суд перенесет в исполнительный лист при его оформлении. А это может привести к тому, что приставы откажутся возбуждать исполнительное производство, потому что ИНН должника не совпадает с его наименованием», – объясняет эксперт. Также Речкин отмечает, что законодательство не предусматривает процедуры исправления опечаток в исполнительных листах. 

«Также существует риск того, что суд сделает запросы, но не сможет получить подтверждение, что идентификатор принадлежит именно ответчику. Вынесет определение об устранении нарушения», – дополняет коллегу Степкин.  

Пока что юрист предлагает ходатайствовать в суд, чтобы тот истребовал нужные сведения у ответчика. В ходатайстве необходимо обосновать невозможность самостоятельно получить персональные данные. А также то, что в момент возникновения правоотношений между истцом и ответчиком норма об идентификаторах не действовала. По мнению эксперта, это может помочь. 

К тому же некоторые данные могут быть доступны в публичных источниках, подсказывает консультант O2 Consulting Георгий Мурзакаев: «Например, в ЕГРЮЛ есть номера ИНН участников и руководителей юридических лиц. А управляющим компаниям ЖКХ планируется дать доступ к ГИС ЖКХ». 

А вот Надежда Макарова, руководитель юридического департамента Национальная Юридическая Служба АМУЛЕКС , наоборот, считает, что проблем с указанием новых идентификаторов не должны возникнуть. «Компании обязаны собирать и хранить реквизиты контрагента, которые позволяют его идентифицировать. К тому же изменения вводились постепенно, стороны могли подготовиться», – уверена эксперт. Сучкова же считает, что сложности возможны: «Например, если обязательства лиц появились из деликта, данные ответчика вряд ли заранее могут быть известны». 

Но однозначно судить о новых проблемах пока рано, считает партнер  Содружество Земельных Юристов  Юлия Бузанова. «Но я предполагаю, что ввиду объективной невозможности получить персональные данные суды не будут отказывать в защите прав, только лишь потому что их нет в тексте документа», – надеется юрист.

Подробнее: https://pravo.ru/story/221132/


Контактная информация
+7 (495) 644-47-67
Основной офис: Москва, ул. Неверовского, 10, стр.3, БЦ "Crosswall", 2 этаж, офис 201.
5 минут пешком от м. "Парк Победы"
Пишите нам: info@zem-advokat.ru
https://zem-advokat.ru/in-media/pravoy-personal-data-in-the-suits-where-to-find-or-how-to-manage-without-them-review-of-yulia-budano/



from
https://zem-advokat.ru/in-media/pravoy-personal-data-in-the-suits-where-to-find-or-how-to-manage-without-them-review-of-yulia-budano/

Отсрочка по аренде земли: какую поддержку могут получить московские девелоперы

В первом квартале 2020 года частные инвесторы заключили с городом 27 дополнительных соглашений об изменении цели использования земельных участков. В течение шести лет на 47 гектарах будет построено или реконструировано 650 тысяч квадратных метров капитальных объектов. Все эти девелоперы могут претендовать на отсрочку по аренде земли», — отметил он.

Для оформления отсрочки инвесторам необходимо до конца года обратиться в Департамент городского имущества, указав в заявлении номер договора либо финансово-лицевого счета. 

По словам Максима Гамана, Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества, из общего числа допсоглашений, заключенных с начала с начала года, шесть подразумевают строительство или реконструкцию объектов за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК). Всего планируется построить магазины и офисы общей площадью 176,3 тысячи квадратных метров. 

Для арендаторов участков за пределами ТТК автоматически уменьшен размер платы за первый год аренды земли за счет отмены повышенного платежа при заключении допсоглашений. Благодаря льготным условиям себестоимость строительства для инвесторов по данным соглашениям снизится на 0,96 миллиарда рублей, это существенно улучшит экономику проектов, что особенно ощутимо в период кризиса», — добавил Максим Гаман. 

Помимо новых мер поддержки строительной отрасли, по 23 соглашениям к договорам аренды участков из общего числа заключенных с начала года допсоглашений инвесторы уже получают льготы по аренде земли. Общая площадь городских участков, при аренде которых действуют эти льготы, составляет 46,3 гектара. 

Мерами поддержки воспользовались промышленные комплексы и технопарки, производственные компании, частные медицинские и образовательные учреждения, а также спортивные и культурно-просветительские организации.

Подробнее: https://www.mos.ru/news/item/73818073/

Контактная информация
+7 (495) 644-47-67
Основной офис: Москва, ул. Неверовского, 10, стр.3, БЦ "Crosswall", 2 этаж, офис 201.
5 минут пешком от м. "Парк Победы"
Пишите нам: info@zem-advokat.ru
https://zem-advokat.ru/news/deferral-of-land-rent-what-kind-of-support-can-be-viewed-on-the-developers/



from
https://zem-advokat.ru/news/deferral-of-land-rent-what-kind-of-support-can-be-viewed-on-the-developers/

Wednesday, May 13, 2020

КОМАНДА СЗЮ ПОДГОТОВИЛА КРАТКИЙ ОБЗОР О РЕЖИМЕ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ПЕРИОД ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

Обзор содержит актуальную на сегодня информацию о работе государственных органов, тесно связанных с недвижимостью: Росреестр, Госинспекция по недвижимости, ДГИ, суды и др. 

Куда подавать документы, как подавать, что с заявками на гос. услуги, какие требования к представителям и др. полезную информацию - вы найдете по ссылке ниже. 

Координатор работы над материалом - Павел Лобачев, ведущий юрист. 

Материал подготовлен: 
Ксения Ульянова - старший юрист; 
Юрий Водопьянов - юрист; 
Татьяна Граблина - юрист; 
Татьяна Гурьева - младший юрист; 
Светлана Степукова - помощник юриста

Завтра в том же составе коллеги выпустят Legal Alert.Vol 2.0 - о нововведениях в законодательство в сфере недвижимости и строительства в условиях пандемии.

 

Контактная информация
+7 (495) 644-47-67
Основной офис: Москва, ул. Неверовского, 10, стр.3, БЦ "Crosswall", 2 этаж, офис 201.
5 минут пешком от м. "Парк Победы"
Пишите нам: info@zem-advokat.ru
https://zem-advokat.ru/about/news/the-team-of-ssu-have-prepared-a-brief-overview-on-the-operation-of-state-bodies-in-the-sphere-of-rea/



from
https://zem-advokat.ru/about/news/the-team-of-ssu-have-prepared-a-brief-overview-on-the-operation-of-state-bodies-in-the-sphere-of-rea/

Tuesday, May 12, 2020

Право.ru: Мягкая сила: как противостоять злоупотреблениям арендатора в пандемию - комментарий Павла Лобачева и Юрия Водопьянова

Арендные каникулы и скидки на помещения – один из острых вопросов в сложившейся ситуации. Собственники недвижимости, как правило, готовы пойти навстречу клиентам: им важно не терять контрагента и сохранить доход. Хотя арендатор считается заведомо более уязвимой и пострадавшей стороной, это далеко не всегда так. Владельцы торговых центров бьют тревогу, отрасль может захватить волна банкротств. Эксперты разбираются, какими могут быть злоупотребления со стороны арендатора и какими могут быть аргументы собственника помещений при переговорах.

Арендодатель под ударом 

То, какими будут арендные отношения, зависит пока не от судебной практики. Позиции сторон в этих вопросах определят их договороспособности и умение сбалансировать финансовые риски. Хотя более сильной стороной в обсуждаемой сфере считают арендодателя, так как именно он принимает решение об отсрочке или снижении арендной платы. Но сегодня под угрозой банкротства оказались именно владельцы помещений, особенно если речь идет о торговых центрах. Некоторые объекты не получают доход и оценивают, что восстановление выручки до уровня прошлого года при наиболее позитивном сценарии займет больше года. Хотя 100%-ная оплата аренды в пандемию выглядит странно, о нулевой сумме говорить нельзя, считают юристы. 

Последнее нововведение, которое может привести фактически к падению отрасли, – это законопроект, уже одобренный профильными комитетами Госдумы. Законопроект дает компаниям право досрочно и без штрафов расторгнуть договор с владельцами помещений, если их ежемесячные доходы упадут более чем на 50% с момента введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Кроме того, они смогут потребовать вернуть обеспечительный платеж. Хотя арендодателей не поддерживают путем снижения налоговой нагрузки, нововведение грозит массовыми банкротствами в отрасли. Шанс арендодателю дает то, что расторгнуть договор может только добросовестный арендатор. При этом срок, в течение которого он должен не допускать нарушений, законопроект не устанавливает. Последнее позволяет владельцам помещений отказываться расторгнуть договор при просрочке по платежам с момента заключения контракта. 

Сами торговые центры допускают, что принятие закона может привести к дефолту по кредитам на 2 трлн руб. Такая цифра названа в письме Российского союза торговых центров (РСТЦ) председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, в котором РСТЦ просит отклонить законопроект. Также представители ТЦ просят включить торговые комплексы в список наиболее пострадавших отраслей, частично отменить налоги и субсидировать ставку по кредитам. 

С другой стороны, если собственники торговых центров не пойдут на смягчение коммерческих условий для арендаторов на время пандемии, доля свободных площадей на рынке торговой недвижимости Москвы к концу 2020 года может вырасти до 10–12%. В лучшем случае пустовать будут 620 000–745 000 кв. м, цитируют «Ведомости» отчет консалтинговой компании CBRE.

 

Распределяем финансовые риски: на что смотреть

1. Регион присутствия арендатора. Везде свои особенности регулирования и работы: когда в Астрахани и Калмыкии работали все предприятия, в Чечне и на Алтае функционировали только производители товаров первой необходимости и непрерывные производства. 

2. Вид деятельности арендатора и форма ее осуществления. Стоит проверить, работает ли бизнес контрагента в числе наиболее пострадавших отраслей. Цель аренды помещения тут не так важна, имеет значение именно деятельность фирмы. 

3. Использует ли арендатор помещение фактически в отсутствие сотрудников. Например, в помещении могут храниться документы или оборудование, необходимое для удаленной работы. При этом, как указал в «коронавирусном» обзоре Верховный суд, то, что арендатор действует в наиболее пострадавших отраслях экономики, само по себе является достаточным основанием для предоставления отсрочки за аренду. Устанавливать, что имущество нельзя использовать по назначению, не требуется. Если арендодатель докажет, что арендатор на самом деле не пострадал, то суд может отказать арендатору в его праве полностью или частично. 

Основные нарушения со стороны арендатора будут связаны с получением отсрочки. Механизм ее получения предусмотрен в п. 1 ст. 19 «коронавирусного» ФЗ-98. Арендаторы будут пытаться «отнести себя» к какой-либо наиболее пострадавшей отрасли или толковать перечень расширительно, предупреждает Александр Петров, адвокат практики недвижимости и строительства Art de Lex
 . 
По вопросу снижения арендной платы четких механизмов нет, поэтому говорить о злоупотреблении сложно. Возможно, арендаторы, рассматривающие ситуацию на перспективу, будут обращаться к собственникам помещений с предложением снизить плату, если предоставят значительный объем обосновывающих документов и документации, говорит Петров. 

Документы собирают, чтобы доказать свою добросовестность, если дело впоследствии дойдет до суда. Если суды будут опираться на принцип добросовестности, то отказ владельцев недвижимости снизить плату признают законным, только если он мотивирован, считает Петров.

Но и к возможной борьбе в суде тоже надо готовиться. Стоит заранее собрать то, что поможет доказать недобросовестность арендатора, вплоть до сведений о текущем состоянии его имущества и контролирующих лиц. Это будет важно и для формирования конкурсной массы в будущем, и для привлечения к субсидиарной ответственности, отмечает юрист. 

Превентивные меры 

Противодействовать арендатору, который необоснованно требует слишком многого, лучше в стадии переговоров. Следует помнить, что полный отказ давать отсрочку или снижать аренду может довести до суда, который вряд ли признает такое поведение добросовестным.
В числе превентивных мер для собственника помещений – выявить необоснованные требования и отказать в них.
При разговоре с контрагентом часть его аргументов собственник может не учитывать. Например, не будет основанием для отсрочки то, что дата платежа пришлась на «коронавирусный нерабочий день». Это указано в Обзоре ВС № 1. 

Арендатор также может сообщить о форс-мажоре, но стоит проверить, вовремя ли он уведомил об обстоятельствах непреодолимой силы. Обычно срок уведомления указан в договоре. Если он не установлен, будет считаться, что сообщить о происходящем контрагенту надо своевременно. Но что это значит применительно к коронавирусу, сказать сложно, признает ведущий юрист Содружество Земельных Юристов
 Павел Лобачев. Вероятно, это будет дата окончания режима ПГ и ЧС или более ранняя дата. При этом стоит помнить о противоположной практике: если информация о форс-мажоре общедоступная, об этом можно не уведомлять. Но последствия форс-мажора разные. 

То, что у арендатора нет денег на счете, тоже не всегда позволит оправдать неоплату аренды. Согласно сложившейся ранее практике, это считалось предпринимательским риском. Но ВС в своем первом «коронавирусном» обзоре указал, что в пандемию отсутствие денег можно считать форс-мажором. Как разъяснения будут применяться на практике, пока не совсем ясно. Вероятно, что круг ситуаций, когда пустой счет станет обстоятельством непреодолимой силы, окажется узким. 

Арендатор может потребовать полностью освободить его от оплаты аренды, если он не может использовать помещение, но такая позиция существенно нарушит баланс интересов сторон. В сложившейся ситуации речь идет скорее о переносе срока ответственности. 

Если собственнику уже понятно, что ему не заплатят, то он имеет право досрочно отказаться от договора аренды в связи с утратой интереса, даже если его контрагент ссылается на форс-мажор. 

Если деньги не платят 

Если арендатор уже не платит по тем или иным причинам, то тактика действий зависит от того, есть ли у него твердое право на отсрочку, замечает Петров. Если собственник обязан предоставить отсрочку, она будет иметь ретроактивное действие. «В других случаях арендодателю стоит предложить арендатору обсудить варианты достижения соглашения. Например, фиксацию отсрочки или снижение платы. Это поможет не допустить развития ситуации до такого момента, когда мирное решение возникших проблем будет уже невозможно», – говорит юрист.  

Ведем переговоры: позиция арендатора 

Меры, предлагаемые законодателем, в настоящее время очевидно не совсем сбалансированные, убежден Петров. По его мнению, права арендодателей ущемлены, а контрагентам в сложившейся ситуации стоит самим искать компромисс. Юрист Содружество Земельных Юристов  Юрий Водопьянов обращает внимание, что при ведении переговоров стоит акцентировать внимание на финансовом положении сторон и возможности арендатора извлекать выгоду из использования помещения. При этом стоит оценить состояние отрасли, в которой он ведет бизнес. 

Другой отправной момент в переговорах – возможность арендатора реструктурировать владение. Например, сдать помещение в субаренду и таким образом увеличить свою платежеспособность. Если он может так поступить, но не делает этого, речь идет о его собственных предпринимательских рисках, указывает Водопьянов. Вариант для временного уменьшения платежей за аренду – он предлагает на выбранный период снизить занимаемую площадь. Это поможет поддержать арендатора без ущемления интересов собственника помещения, отметил юрист. 

Третий значимый в переговорах момент – кто прекратил доступ в помещение, считает Водопьянов. Если арендатор сам без запрета увел сотрудников, а в помещении хранится его техника и документы, то стоит обратить на это внимание. Если недвижимость помогает бизнесу так или иначе получать доход (например, в помещении стоят серверы, позволяющие компании работать дистанционно), то собственнику надо указать на такой момент при переговорах. 

Подробнее: https://pravo.ru/story/221325/?desc_autoload

Контактная информация
+7 (495) 644-47-67
Основной офис: Москва, ул. Неверовского, 10, стр.3, БЦ "Crosswall", 2 этаж, офис 201.
5 минут пешком от м. "Парк Победы"
Пишите нам: info@zem-advokat.ru
https://zem-advokat.ru/in-media/pravoy-soft-power-how-to-resist-the-abuse-of-the-tenant-in-a-pandemic-review-of-paul-lobacheva-and-y/



from
https://zem-advokat.ru/in-media/pravoy-soft-power-how-to-resist-the-abuse-of-the-tenant-in-a-pandemic-review-of-paul-lobacheva-and-y/

Friday, May 8, 2020

Адвокатская газета: Справедливый подход ВС РФ

В настоящий обзор судебной практики по делам о земле и недвижимости включены дела, при рассмотрении которых ВС РФ исправил достаточно серьезную ошибку судов нижестоящих инстанций, связанную с неправильной оценкой соотношения правового статуса, устанавливаемого документацией градостроительного зонирования и правоустанавливающими документами; призвал суды не руководствоваться исключительно формальным подходом при рассмотрении дел о самовольных постройках; обратил внимание на недопустимость нарушения конституционных прав при применении тех или иных мер государственного принуждения, сориентировал суды определять рыночную стоимость объекта недвижимости для установления кадастровой стоимости безотносительно НДС, указал – в случаях, когда на одном земельном участке расположены объекты недвижимости нескольких собственников, бремя платы за пользование земельным участком не должно ложиться только на собственника земельного участка. 

Градостроительное зонирование 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 23 января 2020 г. по делу № 305-ЭС19-18488, А40-288002/2018  

Фабула: 

Предприниматель заключил договор аренды участка лесного фонда для использования в рекреационных целях. В результате вхождения участка в состав города федерального значения Москвы, утверждения впоследствии Правил землепользования и застройки г. Москвы в Единый государственный реестр недвижимости были внесены сведения о видах разрешенного использования земельных участков в соответствии с утвержденным градостроительным регламентом. Руководствуясь фактом изменения видов разрешенного использования, индивидуальный предприниматель обратился к арендодателю в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом с просьбой заключить соответствующие дополнительные соглашения к договору аренды в части изменения цели предоставления участков на вид, допускающий индивидуальное жилищное строительство. 

Суд первой инстанции в иске отказал, указав на предоставление земельных участков для конкретных целей, в связи с чем правовые основания для удовлетворения требований отсутствуют. 

Иную позицию заняли апелляционная и кассационная инстанция, оценив несоответствие видов разрешенного использования земельных участков в качестве препятствия для нормального использования земельных участков по назначению, указанному в ЕГРН. 

Позиция суда:

Само по себе утверждение Правил землепользования и застройки и градостроительных регламентов, внесение в ЕГРН сведений о видах разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для территориальной зоны, в границах которой расположены спорные участки, не свидетельствуют об обязанности арендодателя внести изменение в договоры аренды в части видов использования участков. 

Изменение указанного в договорах вида использования на иной вид – «для размещения индивидуального жилого дома» без соблюдения специальных, предусмотренных законом процедур предоставления публичных участков в таких целях недопустимо. 

Комментарий: 

Верховным Судом РФ исправлена достаточно серьезная ошибка судов нижестоящих инстанций, связанная с неправильной оценкой соотношения правового статуса, устанавливаемого документацией градостроительного зонирования и правоустанавливающими документами (в том числе договором аренды).
Законодательство четко разграничивает вид разрешенного использования в соответствии с градостроительным регламентом и цель предоставления по договору: в результате осуществления процедуры градостроительного зонирования определяются все возможные, с учетом фактического и перспективного, виды использования. Арендатор как собственник земельного участка, в свою очередь, определяет цель предоставления из возможных видов разрешенного использования в соответствии с градостроительным регламентом, устанавливая тем самым определенные ограничения. 

Воля арендатора как обладателя обязательственного права, направленная на использование земельных участков иным образом, нежели установлен в договорах, в том числе и посредством заключения дополнительных соглашений к договорам аренды об изменении вида разрешенного использования земельных участков, не является абсолютной и не может ущемлять права собственника земельного участка. Иное толкование положений ст. 85 ЗК РФ противоречило бы фундаментальным положениям гражданского законодательства о правах собственника и необоснованно ограничивало бы его права

Самовольное строительство

Определение Судебной коллегии экономическим спорам Верховного Суда РФ от 5 марта 2020 г. по делу № 310-ЭС19-11707, А48-2996/2016

Фабула: 

Сетевая компания обратилась в суд к Обществу с требованием о запрете использования гипермаркета на земельном участке в охранной зоне линии электропередачи, обязании ответчика восстановить положение, обеспечивающее безопасную эксплуатацию ЛЭП, путем сноса гипермаркета.
В качестве основания требований истец ссылался на размещение здания гипермаркета в охранной зоне объекта электрических сетей воздушной линии в отсутствие согласия владельца электрических сетей, возникновение в связи с этим препятствий в обслуживании ЛЭП и создание угрозы жизни и здоровью граждан. 

Ввиду недоказанности самовольного характера постройки, отсутствия доказательств нарушения права собственности или законного владения ЛЭП со стороны компании, суды первой и апелляционной инстанции в удовлетворении требований отказали. Кассационная инстанция, более того, усмотрела признаки злоупотребления правом со стороны истца. 

Позиция суда:

Суды нижестоящих инстанций сформулировали неправомерные выводы о том, что строительство гипермаркета осуществлено ответчиком на законном основании с получением необходимых разрешительных документов и не нарушает права и законные интересы истца как собственника ЛЭП. 

Поскольку охранные зоны объектов электросетевого хозяйства установлены в том числе в целях защиты жизни и здоровья граждан, недопущения причинения вреда имуществу физических или юридических лиц, при рассмотрении вопроса о запрете осуществлять эксплуатацию объекта недвижимости, построенного в охранной зоне, особенно такого, как гипермаркет, где возможно нахождение значительного количества покупателей и работников, суду необходимо было исследовать вопрос о том, создает ли угрозу безопасности жизни и здоровью неопределенного круга лиц нахождение спорного здания гипермаркета в охранной зоне ЛЭП. 

При новом рассмотрении дела суду надлежит учесть изложенное; в том числе установить, создает ли нахождение спорного объекта в охранной зоне ЛЭП угрозу безопасности, жизни и здоровью граждан; в целях установления данного обстоятельства рассмотреть вопрос о назначении экспертизы; на основании установленных обстоятельств принять законное и обоснованное решение, правильно применив нормы материального и процессуального права. 

Комментарий: 

В данном деле Верховный Суд РФ призывает суды не руководствоваться исключительно формальным подходом при рассмотрении дел, связанных с самовольными постройками. Если лицо возводит здание определенного социального назначения в охранной зоне, в котором предполагается массовое нахождение людей, то необходимо исследовать все возможные ограничения и факторы угрозы жизни и здоровью граждан. 

Кроме того, Верховный Суд РФ отмечает: если собственник знал, что возведение здания нарушит права другого собственника, то отсутствие признаков самовольной постройки еще не означает, что не нарушаются право собственности и законное владение другого лица. 

Развивая мысль о значении и функциях охранных зон, высшая судебная инстанция указывает, что установление этих зон направлено не только на обеспечение сохранности данных объектов при их эксплуатации, обслуживании и ремонте, но и на предотвращение аварий, катастроф и иных возможных неблагоприятных последствий и тем самым на защиту жизни и здоровья граждан. 

Принимая во внимание высокую степень опасности и специфику объекта, связанную с регулярным нахождением в здании большого количества людей, такой подход судов при решении вопроса о судьбе объекта расценивается не иначе как халатность. 

Ограничившись формальным сравнением фактических обстоятельств с содержанием ст. 222 ГК РФ, суды создали предпосылки для негативных последствий не только в рамках правового поля, но и фактически согласились с возможностью причинения угрозы жизни и здоровью. 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 28 февраля 2020 г. № 308-ЭС19-21484 по делу № А32-30003/2018 

Фабула: 

Администрация муниципального образования обратилась в суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю об обязании снести самовольную постройку. Администрация полагала, что здание используется предпринимателем в качестве гостиницы при установленном виде разрешенного использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства; строение возведено с нарушениями градостроительных норм и правил. 

Суды первой и второй инстанции требования удовлетворили. ВС РФ решения отменил в связи с недостаточной правовой оценкой и неправильным применением норм. 

Позиция суда: 

Судами не был рассмотрен вопрос о возможности приведения объекта в состояние, существовавшее до проведения работ по реконструкции в виде возведения пристройки. 

ВС РФ посчитал формулировку из экспертного заключения «Угроза жизни возможна при возникновении пожара для лиц, находящихся внутри объекта» как угрозу, не подпадающую под определение угрозы для жизни, о которой говорится в ст. 222 ГК РФ. 

Сделан вывод о том, что нельзя признать правомерным вывод судов о нецелевом использовании постройки. Для ВС РФ достаточным доказательством стали заключение эксперта о функциональном назначении строения и отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих невозможность использования объекта в целях личного проживания. 

Комментарии: 

Интересна позиция суда – «вывод о том, что сама постройка создает угрозу жизни ввиду наличия у нее признаков безопасности, экспертами не сделан», которая подразумевает, что наличие нарушений в правилах противопожарной безопасности не является препятствием для того, чтобы считать постройку в целом безопасной. 

Разрешая вопрос фактического использования объекта, суд указывает: ввиду отсутствия доказательств, подтверждающих невозможность использовать объект в целях личного проживания, основания для сноса объекта в связи с использованием постройки по нецелевому назначению нельзя признать правомерными. Верховный Суд РФ не принял во внимание показания истца и ответчика о том, что строение используется под гостиницу, и отсутствие разрешительной документации на строение и работу гостиницы.  

Не согласилась судебная коллегия и с решением о сносе объекта, отметив, что нижестоящим инстанциям надлежало установить возможность приведения объекта в состояние до возведения пристройки. Зачастую суды совершают ошибку, обязывая ответчика снести весь объект, тем самым нарушая баланс соразмерности санкции и совершенного правонарушения. Вместе с тем Конституционный Суд РФ обращал внимание на недопустимость нарушения конституционных прав при применении тех или иных мер государственного принуждения. 

Кадастровая стоимость 

Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 5 февраля 2020 г. № 5-КА19-66  

Фабула: 

Общество обратилось в суд с административным исковым заявлением об установлении кадастровой стоимости принадлежащих ему на праве собственности нежилых помещений в размере, равном их рыночной стоимости без учета НДС.
Суд первой инстанции установил кадастровую стоимость в размере, равном рыночной стоимости объекта недвижимости, определенной по итогам проведенной судебной оценочной экспертизы. Суд апелляционной инстанции изменил решение нижестоящего суда, установив кадастровую стоимость объектов недвижимости в размере, равном их рыночной стоимости, определенной по итогам проведения дополнительной судебной экспертизы без учета НДС. 

Позиция суда: 

Верховный Суд РФ указал, что ни законодательство об оценочной деятельности, ни налоговое законодательство не предусматривают, что при определении рыночной стоимости объекта недвижимости для целей установления кадастровой стоимости налог на добавленную стоимость является ценообразующим фактором и увеличивает ее размер. 

Определение рыночной стоимости с выделением в ее составе налога на добавленную стоимость противоречит нормам законодательства об оценочной деятельности. 

Комментарий: 

С одной стороны, Верховный Суд РФ пытается поставить точку в вопросе о необходимости включения НДС в рыночную стоимость по делам об установлении кадастровой стоимости. Суд указывает, что результаты оценки объектов недвижимости для целей установления их кадастровой стоимости в размере рыночной должны определяться без выделения НДС и не могут уменьшаться на сумму НДС, выделенного в используемых при оценке ценах. 

Стоит отметить алогичность рассуждений при оценке действий нижестоящих судов. Верховный Суд РФ согласился с апелляцией в том, что установление судом кадастровой стоимости объектов недвижимости в размере, равном их рыночной стоимости с учетом НДС, противоречит законодательству об оценочной деятельности, однако определение рыночной стоимости с выделением НДС счел неправомерным. 

Несмотря на неоднозначную трактовку правовых позиций, четкое понимание все же сформулировано, ВС РФ ориентирует суды на необходимость определения рыночной стоимости безотносительно НДС. 

Земельные споры 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 5 марта 2020 г. № 305-ЭС19-22153 по делу № А40-221422/2018 

Фабула: 

Общество 1 обратилось в суд с иском к Обществу 2 о взыскании неосновательного обогащения за использование земельного участка, находящегося в собственности истца, на котором расположено недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности обеим сторонам спора. Несмотря на отсутствие арендных отношений, истец рассчитывал на получение средств в размере сбереженной арендной платы. 

Нижестоящие инстанции требование удовлетворили, в связи с чем ответчик обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд РФ. 

Позиция суда:  

Исключительный характер права на приватизацию земельного участка означает, что никто, кроме собственника здания, строения, сооружения, не имеет права на приватизацию земельного участка, занятого этим зданием, строением, сооружением. Приватизация одним лицом земельного участка в той его части, которая необходима для использования этого участка другим лицом, являющимся собственником расположенного на нем объекта недвижимого имущества, нарушает исключительное право последнего на приватизацию данного земельного участка. 

На момент приватизации правопредшественника истца на спорном земельном участке находились объекты недвижимости, в отношении которых правопредшественник истца не мог не знать, что они принадлежат ответчику на праве собственности. То обстоятельство, что на момент приватизации земельного участка ответчик не зарегистрировал право собственности на эти объекты недвижимости, не могло служить основанием для приватизации публичного земельного участка без учета правил ст. 36 ЗК РФ. 

В случае если земельный налог за весь земельный участок был полностью уплачен одним из собственников, он вправе требовать возмещения расходов на уплату земельного налога по правилам о неосновательном обогащении. 

Комментарий: 

В анализируемом деле перед Верховным Судом РФ встал вопрос, каким образом необходимо рассчитывать размер неосновательного обогащения: путем взыскания арендной платы за фактическое пользование земельным участком или взыскания части земельного налога, который должен был платить второй собственник, если бы его право не было нарушено и им была приватизирована доля в праве на земельный участок. 

Верховный Суд РФ указывает – в случаях, когда на одном земельном участке расположены объекты недвижимости нескольких собственников, бремя платы за пользование земельным участком не должно ложиться только на собственника земельного участка. Принцип платности, который был принят во внимание судами нижестоящих инстанций, не был проигнорирован. Верховным Судом РФ справедливо отмечено, что форма платы за землю со стороны ответчика – земельный налог. В случае, если ранее налог оплачивался полностью истцом, он может претендовать на возмещение расходов на уплату земельного налога по правилам о неосновательном обогащении. 

Необходимо отметить, что позиция, согласно которой приватизация одним лицом земельного участка в той его части, которая необходима для использования этого участка другим лицом, нарушает исключительное право последнего на приватизацию данного земельного участка, не является новой. Аналогичную позицию ранее высказал Высший Арбитражный Суд РФ в Пленуме от 24 марта 2005 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства». 

Подробнее: https://www.advgazeta.ru/mneniya/spravedlivyy-podkhod-vs-rf/

Контактная информация
+7 (495) 644-47-67
Основной офис: Москва, ул. Неверовского, 10, стр.3, БЦ "Crosswall", 2 этаж, офис 201.
5 минут пешком от м. "Парк Победы"
Пишите нам: info@zem-advokat.ru
https://zem-advokat.ru/in-media/law-newspaper-the-review-of-judicial-practice-in-cases-about-land-and-real-estate-for-the-first-quar/



from
https://zem-advokat.ru/in-media/law-newspaper-the-review-of-judicial-practice-in-cases-about-land-and-real-estate-for-the-first-quar/

Thursday, May 7, 2020

Более 90 процентов госуслуг в имущественно-земельной сфере москвичи в этом году получили онлайн

В первом квартале 2020 года было обработано 320 тысяч заявок на оказание госуслуг и пользование сервисами в сфере земельно-имущественных отношений. Из них более 90 процентов было предоставлено москвичам в электронном виде через портал mos.ru. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. 

«Сегодня из 35 имущественных госуслуг, которые мы предоставляем, 23 уже оказываются в электронном виде. Еще 12 пока можно получить только на бумаге, но работа по цифровизации этих процессов уже ведется. Помимо этого, нам удалось существенно сократить сроки предоставления 70 процентов госуслуг в имущественно-земельной сфере благодаря сотрудничеству с Федеральной налоговой службой и Росреестром», — рассказал он.


Правительство Москвы ведет системную работу по переводу максимального количества предоставляемых услуг в электронный вид. В условиях распространения пандемии по поручению Сергея Собянина обработка поступивших в электронном виде заявок продолжается в прежнем режиме, без перерывов на объявленные нерабочими дни. 

С начала года москвичи обратились к онлайн-сервисам в имущественно-земельной сфере более 285 тысяч раз. Самыми популярными среди них стали сервисы по предоставлению информации об очередности граждан, состоящих на жилищном учете, и сверке финансово-лицевых счетов. Такие данные приводит Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.  

«Если говорить о госуслугах, то с начала 2020 года чаще всего горожане запрашивали копии правоустанавливающих, правоудостоверяющих документов. За этой госуслугой обратились 2,4 тысячи москвичей. Другая востребованная госуслуга — “Присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации”. За ней обратились 1,4 тысячи жителей столицы. На третьем месте по популярности оказалось “Предоставление земельных участков в аренду правообладателям зданий, сооружений, расположенных на земельных участках” — 704 заявки», — рассказал он. 

Столичные власти стремятся максимально упростить взаимодействие с бизнесом. Сегодня для предпринимателей доступны пять электронных сервисов и 21 государственная услуга в имущественно-земельной сфере, 17 из которых переведены в электронный вид. 

Благодаря возможности подачи заявлений в онлайн-режиме процесс получения госуслуг стал проще и быстрее. Электронная форма значительно сокращает время заявителей и число ошибок, которые раньше допускали контрагенты при предоставлении обращений на бумаге. Информация обо всех госуслугах и сервисах Департамента городского имущества доступна на портале mos.ru в разделе «Услуги». 

Подробнее: https://www.mos.ru/news/item/73596073/?fbclid=IwAR1ykQXsPOwAJSC_s05bjGHTphgA2fCdpxDVrkghhm-oxaWHO-qR...

Контактная информация
+7 (495) 644-47-67
Основной офис: Москва, ул. Неверовского, 10, стр.3, БЦ "Crosswall", 2 этаж, офис 201.
5 минут пешком от м. "Парк Победы"
Пишите нам: info@zem-advokat.ru
https://zem-advokat.ru/news/more-than-90-percent-of-public-services-in-property-and-land-area-the-muscovites-received-online/



from
https://zem-advokat.ru/news/more-than-90-percent-of-public-services-in-property-and-land-area-the-muscovites-received-online/

Адвокатская газета: Залог эффективной защиты - рассказывает Павел Лобачев

Автор настоящего комментария к статье Петра Никитенко «Когда суд восстановит срок» (см.: «АГ». 2020. № 9 (314)) отмечает, что для суда столь существенно недобросовестное поведение дольщика, что он отказывает ему в защите его прав, если он не проявляет достаточную степень заботливости, и разъясняет, почему механизм взыскания убытков с конкурсного управляющего в связи с неуведомлением кредиторов со временем утратит свою актуальность, а тезис о том, что неуведомление кредиторов конкурсным управляющим должно быть безусловным основанием для восстановления срока на включение в реестр требований кредиторов, является спорным. По его мнению, справедливо возлагать на конкурсного управляющего существенный объем обязанностей, связанных с информированием дольщиков о возможности включения в реестр требований кредиторов, о злоупотреблениях застройщика при привлечении им денежных средств, и привлекать его к ответственности за нарушение этих обязанностей, но при этом важно также учитывать и вину самого дольщика в просрочке, а также права иных кредиторов застройщика. 

Безусловно, проблемы и вопросы, связанные с включением в реестр требований кредиторов застройщиков, а также касающиеся исчисления сроков на предъявление требований, восстановления пропущенных сроков, не теряют своей злободневности. Это обусловлено как достаточно большим объемом дел о банкротстве застройщиков, так и периодическими изменениями в законодательстве и судебной практике. 

В связи с этим комментируемая статья Петра Никитенко является очень актуальной. 

Следует согласиться с выводом автора, что неуведомление кредиторов есть неправомерное поведение, за совершение которого конкурсный управляющий может быть привлечен к ответственности, в том числе в виде взыскания убытков. Однако важно отметить следующие особенности. 


Для взыскания убытков должна быть установлена причинно-следственная связь между наступлением убытков у дольщика и бездействием конкурсного управляющего. Из этого, в частности, следует:

  •  необходимость для кредитора, взыскивающего убытки, доказать, что в случае если бы его требование было бы включено в реестр, то обязанность должника перед ним в конечном счете была бы исполнена (см., например, постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 23 января 2018 г. № 10АП-17823/2017 по делу № А41-68115/13).

Иначе говоря, вероятность отказа в удовлетворении требования о взыскании убытков с конкурсного управляющего высока в тех случаях, когда достройка дома не будет осуществляться, а имущества, которое осталось в конкурсной массе, хватит только для удовлетворения тех требований кредиторов, чья очередность наступает раньше;

  • возможность существенного уменьшения размера взыскиваемых убытков на основании ст. 1083 ГК РФ, если будет признано, что невключение в реестр требований кредиторов связано со злоупотреблением правом самими кредиторами (на что обращает внимание и автор статьи).

Дело в том, что, как следует из складывающейся судебной практики и, в частности, приведенной автором практики Верховного Суда РФ, даже если конкурсный управляющий не уведомил дольщика, последний лишается права на включение в реестр требований кредиторов, если он не действует разумно и осмотрительно, не проявляет достаточную степень заботливости, в связи с чем им допущена просрочка на предъявление требований в реестр требований кредиторов (т.е., если дольщик действует недобросовестно). В остальных случаях (в подавляющем большинстве) суды как раз на основании допущенного конкурсным управляющим бездействия восстанавливают срок на заявление требования.

Следовательно, недобросовестное поведение дольщика столь существенно, что суд, даже с учетом того, что дольщик является непрофессиональным инвестором, чьи права подлежат приоритетной защите (см. постановление Президиума ВАС РФ от 23 апреля 2013 г. № 14452/12), отказывает ему в защите его прав. 

Поэтому есть вероятность, что если дольщики, которым отказали в восстановлении срока в связи с их недобросовестностью, обратятся с требованием о взыскании убытков с конкурсного управляющего, то суд откажет им по тем же мотивам или же как минимум очень сильно снизит размер взыскиваемой суммы.

Как представляется, описываемый автором механизм взыскания убытков с конкурсного управляющего в связи с неуведомлением кредиторов со временем утратит свою актуальность. Дело в том, что согласно п. 4 ст. 201.4 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в редакции, действующей с 3 июля 2019 г., уведомление кредитора о возможности предъявить свои требования считается полученным по истечении месяца со дня его опубликования в ЕФРСБ. 

В связи с этим постепенно могут исчезнуть из практики случаи, когда суды восстанавливают срок на включение в реестр требований кредиторов спустя несколько лет после его закрытия – ведь теперь кредитор не сможет ссылаться на то, что конкурсный управляющий не направил ему письменного уведомления и он про банкротство застройщика ничего не знал.

В такой ситуации существенно сокращаются возможные случаи взыскания убытков с конкурсного управляющего за неуведомление – теперь ему фактически достаточно сделать одну общую публикацию в ЕФРСБ для того, чтобы снять с себя ответственность за неуведомление всех возможных должников.

Также следует согласиться с выводом автора о том, что выявление притворных сделок, связанных с привлечением денежных средств для банкротящегося застройщика, может включаться в состав обязанностей конкурсного управляющего. Соответствующее уведомление о применении застройщиком или аффилированными с ним третьими лицами притворных сделок может тоже публиковаться в ЕФРСБ.

Между тем представляется достаточно спорным тезис о том, что неуведомление кредиторов конкурсным управляющим (в том числе тех, чьи денежные средства привлекались третьими лицами) должно быть безусловным основанием для восстановления срока на включение в реестр требований кредиторов. Во-первых, такой подход противоречит справедливой, по моему мнению, позиции Верховного Суда РФ о том, что при разрешении вопроса о восстановлении срока подлежит учету возможная недобросовестность самого кредитора (см. определение ВС РФ от 5 сентября 2019 г. № 305-ЭС14-7512 (24) по делу № А40-84122/2010). Во-вторых, нарушается принцип правовой определенности и права остальных кредиторов. Не зря суды отмечают, что вопрос о восстановлении срока может быть рассмотрен судами до начала расчетов с кредиторами (постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 21 ноября 2018 г. № 02АП-8483/2018 по делу № А82-230/2015).

При этом важно обратить внимание на справедливую рекомендацию Петра Никитенко о необходимости введения опровержимой презумпции действия в интересах застройщика любых третьих лиц, привлекающих денежные средства для строительства, – очень часто существование разного рода компаний-посредников, привлекающих денежные средства, обусловливается их аффилированностью с застройщиком.

В заключение хотелось бы отметить, что ход процедуры банкротства в целом и своевременность обращения кредиторов с заявлениями о включении в реестр требований кредиторов в частности зависят во многом от действий конкурсного управляющего. В связи с этим справедливо возлагать на него существенный объем обязанностей, связанных с информированием дольщиков о возможности включения в реестр требований кредиторов, о злоупотреблениях застройщика при привлечении им денежных средств, и привлекать конкурсного управляющего к ответственности за нарушение этих обязанностей.

Однако при этом, предоставляя дольщикам, которые вовремя не обратились с заявлением о включении их в реестр требований кредиторов, различные механизмы защиты их прав, безусловно, важно также учитывать вину самого дольщика в просрочке, реальные последствия действий или бездействия конкурсного управляющего, а также права иных кредиторов застройщика. Только поддерживая баланс интересов между всеми лицами, участвующими в деле о банкротстве, возможно добиться эффективной и справедливой защиты их прав. 


Подробнее: https://www.advgazeta.ru/mneniya/zalog-effektivnoy-zashchity/

Контактная информация
+7 (495) 644-47-67
Основной офис: Москва, ул. Неверовского, 10, стр.3, БЦ "Crosswall", 2 этаж, офис 201.
5 минут пешком от м. "Парк Победы"
Пишите нам: info@zem-advokat.ru
https://zem-advokat.ru/in-media/law-newspaper-the-key-to-effective-protection-says-pavel-lobachev/



from
https://zem-advokat.ru/in-media/law-newspaper-the-key-to-effective-protection-says-pavel-lobachev/